Что будет с акциями, если предприятие перейдет с ОАО на ЗАО?

Продажа предприятий, долей, акций, имущества

Что будет с акциями, если предприятие перейдет с ОАО на ЗАО?

Приобрести или продать бизнес можно по договору продажи предприятия, когда к новому собственнику переходит предприятие в целом как имущественный комплекс.

Заключение такого договора является достаточно сложным процессом, требует участия большого количества специалистов, а сам договор считается заключенным только с момента его государственной регистрации.

В связи с этим на практике для приобретения бизнеса чаще используют куплю-продажу акций или долей в уставном капитале, в результате которой происходит изменение состава участников хозяйственного общества.

Этот способ покупки бизнеса также требует соблюдения установленных законодательством правил, игнорирование которых может привести к недействительности сделки, и в этом случае право на акции или на долю в уставном капитале не перейдет к их приобретателю.

Если вы решили купить или продать имущественный комплекс, доли или акции в хозяйствующем субъекте (ООО, ОАО, ЗАО) то рекомендуем вам обратиться для сопровождения сделки к опытным юристам, поскольку риски при таких видах сделок достаточно велики.

Наши юристы, бухгалтера, налоговые консультанты разработают оптимальный план сделки как с юридической так и с налоговой точки зрения, подготовят и подадут в регистрирующие органы необходимые документы, на всех этапах окажут консультационную поддержку, в том числе окажут сопровождение в переговорном процессе, а при необходимости окажут содействие в поиске покупателя/продавца.

Доверьте свои заботы нам! Звоните, пишите, мы будем рады ответить на все ваши вопросы.

 Кратко основные правовые  моменты подобных сделок описаны ниже.

Процесс купли-продажи акций (долей) может быть условно разделен на следующие этапы: 1) проверка документов, подтверждающих права продавца на акции (доли); 2) соблюдение процедуры реализации преимущественного права покупки акций (долей) остальными акционерами (участниками) (только для ЗАО, ООО); 3) заключение договора купли-продажи акций (долей); 4) оплата и передача прав на акции (доли). * мы не рассматриваем совершение сделок купли-продажи акций на рынке ценных бумаг, а также продажа акций и долей в уставном капитале кредитных организаций.

Оформление купли-продажи акций

Удостовериться в том, что владелец акций является их собственником, можно, проверив документы, подтверждающие право собственности на акции. Акции являются именными ценными бумагами. С 4 января 2003 г. именные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме, то есть без оформления сертификата акции .

Право собственности на акции как ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяется записями на лицевых счетах в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества или, в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях и возникает у приобретателя с момента внесения приходной записи на лицевом счете или счете депо приобретателя, то есть записи о зачислении на этот счет акций. Держателем реестра владельцев ценных бумаг общества может быть само общество или регистратор. Регистратор – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. В обществе, где число акционеров превышает 50, держателем реестра должен быть только регистратор. При этом общество, поручившее ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Соответственно, подтверждением прав на акции, принадлежащие акционеру, служит выписка из реестра владельцев ценных бумаг. Такой документ оформляется реестродержателем, а в случае, когда держателем реестра является само акционерное общество, – соответственно, самим акционерным обществом, чьи акции приобретаются, с соблюдением требований, установленных Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг. Выписка из реестра должна содержать, в частности, сведения об эмитенте, о зарегистрированном лице (владельце, номинальном держателе, доверительном управляющем, залогодержателе акций), о ценных бумагах, учтенных на лицевом счете зарегистрированного лица, о регистраторе, а также государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг. Таким образом, право собственности продавца на акции должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества, акции которого приобретаются, на ближайшую дату. Кроме того, целесообразно ознакомиться с документами, подтверждающими государственную регистрацию выпуска акций, чтобы избежать недобросовестных действий со стороны продавца акций. Каждый выпуск акций подлежит государственной регистрации. Это означает, что, если выпуск акций не зарегистрирован, акции не могут быть переданы (проданы) приобретателю, поскольку такие акции юридически не существуют. Следовательно, их невозможно продать. При покупке акций необходимо учитывать, что акционер не вправе совершать сделки с акциями до их полной оплаты и регистрации отчета об их выпуске. Продажа акций, совершенная с нарушением этого требования, является ничтожной сделкой и не порождает для ее участников права и обязанности с момента ее совершения. Это означает, что если акции проданы до момента их полной оплаты или государственной регистрации отчета об их выпуске, то можно будет потребовать в судебном порядке возврата уплаченной суммы покупателю и переданных акций продавцу. Подтверждением регистрации выпуска акций служат решение АО о выпуске акций и отчет об итогах их выпуска с отметкой ФКЦБ России (территориального органа ФКЦБ России) о государственной регистрации, номер государственной регистрации выпуска акций, а также уведомление ФКЦБ России, которое выдается при регистрации выпуска ценных бумаг. При этом номера государственной регистрации выпуска акций на выписке из реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества, на решении о выпуске акций, отчете об итогах выпуска акций и уведомлении ФКЦБ России должны быть одинаковыми. Полная оплата акций, размещенных при учреждении или реорганизации акционерного общества, может быть подтверждена выпиской из реестра владельцев ценных бумаг, выпиской по счету из банка, обслуживающего акционерное общество, о полной оплате уставного капитала либо документами, подтверждающими оплату акций иным имуществом, а также уведомлением реестродержателя о снятии записи об обременении акций обязательством по их полной оплате. Продажа акций оформляется договором купли-продажи, заключаемым между собственником акций и покупателем. Однако до заключения договора купли-продажи акций ЗАО каждый акционер этого общества должен получить возможность реализовать право преимущественного приобретения акций по цене предложения третьему лицу. Такие акционеры вправе приобрести акции пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Кроме того, уставом ЗАО может быть предусмотрено преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, самим обществом, в случае если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций. Если преимущественное право приобретения акций не будет соблюдено, любой акционер или само акционерное общество, если это предусмотрено его уставом, сможет потребовать перевода прав покупателя по такой сделке на себя. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан направить в акционерное общество уведомления об этом, адресованные остальным акционерам и самому акционерному обществу, указав цену и другие условия продажи акций. Такие уведомления следует направлять способом, позволяющим подтвердить факт их получения (например, почтовым отправлением с описью вложения или же доставить в общество, получив расписки в их получении). В открытом акционерном обществе ни акционеры, ни общество не обладают преимущественным правом покупки акций, продаваемых одним из акционеров. Соответственно, продать акции открытого акционерного общества можно любому лицу без соблюдения рассмотренных выше формальностей. Запись о зачислении акций на счет покупателя производится реестродержателем на основании передаточного распоряжения продавца. Чтобы удостовериться в том, что списание акций произошло, можно включить в договор купли-продажи акций условие о том, что продавец в установленный срок предъявит покупателю справку об операциях по его лицевому счету за определенный период времени. Такая справка представляет собой документ, выдаваемый реестродержателем по запросу акционера. Покупатель может убедиться, что произошло зачисление акций на его лицевой счет, обратившись непосредственно к реестродержателю с требованием о предоставлении выписки из реестра со сведениями об акциях на лицевом счете покупателя. Именно этот документ подтверждает возникновение права собственности на акции у покупателя. Купля-продажа доли в уставном капитале ООО Участник общества вправе продать свою долю (часть доли) одному или нескольким участникам данного общества. Согласие общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется, если в уставе ООО не предусмотрено иное. Участники общества также вправе продать свою долю в уставном капитале третьим лицам, если это не запрещено уставом общества. В этом случае остальные участники общества наделены преимущественным правом покупки доли участника, продающего ее, по цене предложения третьему лицу, если иное не установлено уставом общества. Как видим, особое внимание при продаже доли в уставном капитале ООО следует уделить положениям устава общества. В уставе могут быть установлены запрет на отчуждение доли третьим лицам, особый порядок осуществления участниками общества права преимущественной покупки доли. Кроме того, устав может наделить само общество правом преимущественного приобретения доли, продаваемой участником общества, при условии неиспользования преимущественного права покупки доли другими участниками ООО. Процедура реализации преимущественного права покупки доли остальными участниками ООО схожа с аналогичной процедурой в закрытых акционерных обществах. Участник ООО, который решил продать свою долю третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием цены и других условий ее продажи, если уставом общества не предусмотрено, что извещение участникам направляется через общество. Участники общества или общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки всей доли, предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня извещения их об этом, если иной срок не предусмотрен уставом ООО. Если же никто из них преимущественным правом не воспользуется, доля может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам. Если участник продаст долю с нарушением преимущественного права покупки, любой участник общества, а в соответствующем случае само общество, могут потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи доли.

Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО совершается в  письменной форме в присутствии нотариуса. Несоблюдение установленной законом или уставом формы сделки продажи доли в уставном капитале повлечет недействительность такой сделки с момента ее совершения.

В случае когда продажа доли участника другим участникам или третьим лицам допускается лишь с согласия других участников, однако такого согласия не получено или если уставом общества запрещено отчуждение доли третьим лицам, а участники общества отказываются от ее приобретения, общество обязано выкупить долю участника в уставном капитале общества и выплатить участнику действительную стоимость его доли), как и при выходе участника из общества, не позднее шести месяцев с момента окончания финансового года, в котором подано заявление о выходе, если уставом не предусмотрен меньший срок).
 

Дополнительные требования При купле-продаже акций или доли в уставном капитале в определенных случаях законодательством предъявляется ряд дополнительных требований к участникам сделки, на которые следует обратить внимание.

Покупка более 20% голосующих акций (долей) хозяйственного общества: – лицом (группой лиц), суммарная стоимость активов которого(ых) по последнему балансу превышает 100 тыс.

МРОТ; – лицом (как самостоятельно, так и одним из группы лиц), внесенным в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%; – группой лиц, контролирующих деятельность хозяйственного общества, акции (доли) которого приобретаются.

Получить предварительное согласие МАП России на совершение такой сделки на основании ходатайства приобретателя акций или доли* (пп. 1, 2 ст. 18 Закона РСФСР от 22.03.91 N 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”; далее – Закон о конкуренции).

Если же суммарная стоимость активов  по последнему балансу превышает 50 тыс. МРОТ МАП только уведомляется, согласия не требуется.

Сделки, приводящие к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирования, могут быть признаны недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа (п. 9 ст. 18 Закона о конкуренции). На приобретателя акций или доли может быть наложен административный штраф.

Существуют так же ограничения по оформлению крупных сделок, сделок с заинтересованностью, которые мы в силу ограниченности статьи не можем привести в полном объеме. Но будем готовы ответить вам лично или по нашим телефонам.

Источник: http://www.target.su/prodazha-predpriyatij-dolej-aktsij-imushchestva

Сделки с акциями и защита прав на акции

Что будет с акциями, если предприятие перейдет с ОАО на ЗАО?
Обновлено 08.12.2017 13:04

Вопросы судебной практики по сделкам с акциями и защите прав на акции

I. Купля-продажа акций
1. Существенные условия договора купли-продажи акций

2. Заключение предварительного договора купли-продажи акций

3. Купля-продажа обществом размещенных им акций

4. Договоры купли-продажи акций с различной спецификой

5. Передаточное распоряжение как документ, подтверждающий совершение сделки купли-продажи акций

6. Сделка купли-продажи акций, исполненная в части оплаты, без внесения записи на лицевых счетах

7. Применение к договору купли-продажи бездокументарных акций положений ст. 491 ГК РФ о сохранении права собственности за продавцом

8. Возможность применения норм о некачественности товара к договору купли-продажи акций

II. Преимущественное право приобретения акций в закрытом акционерном обществе

1. Возникновение преимущественного права приобретения акций

2. Условие и основание для удовлетворения заявленного акционером в судебном порядке требования о переводе прав и обязанностей покупателя по сделкам, совершенным без соблюдения преимущественного права приобретения акций

3. Уведомление общества и его акционеров о намерении продать акции третьему лицу

III. Внесение изменений в реестр при совершении сделок с акциями

1. Момент перехода прав на акции к другому лицу

2. Документы, не подтверждающие переход прав на акции к другому лицу

3. Документы, являющиеся и не являющиеся основанием для внесения записи в реестр акционеров

4. Основания для признания недействительной записи в реестре акционеров о передаче акций в доверительное управление

5. Нарушение порядка внесения записи о переходе прав на акции в реестр акционеров как основание для признания сделки с акциями недействительной

IV. Признание сделок с акциями (исполнения сделок по приобретению акций) недействительными

1. Случаи, когда сделки по приобретению акций не признаются недействительными

2. Случаи, когда сделки по приобретению акций признаются недействительными

3. Случаи, в которых исполнение сделок по приобретению акций признается недействительным

4. Доказательства и предмет доказывания по делам о признании договора дарения акций притворной сделкой

5. Последствия признания сделок с акциями недействительными

V. Защита прав на акции

1. Надлежащие истец и ответчик по искам об истребовании акций из чужого незаконного владения

2. Основания для отказа в истребовании акций из чужого незаконного владения

3. Условия предъявления требования о признании права собственности на акции

4. Защита прав собственника акций от нарушений, не связанных с лишением владения, при аресте акций в рамках уголовного дела

5. Требование о внесении изменений в реестр акционеров как один из способов защиты прав на акции

I. Купля-продажа акций

В соответствии со ст. ст. 31, 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах” акция является ценной бумагой, которая в зависимости от ее типа дает право ее владельцу участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса, право на получение дивидендов, а при ликвидации общества – право на получение части его имущества.

В соответствии с этим акция может представлять ценность не только для лица, которое приобрело акции в результате первичного их размещения, но и для других лиц, которые бы хотели получить права, удостоверенные ею.

Законодательство об акционерных обществах разрешает переход права собственности на акции в процессе хозяйственного оборота, а одним из способов перехода права является заключение договора купли-продажи.

На практике при заключении договора купли-продажи акций контрагенты по такой сделке могут столкнуться с рядом проблем.

На сегодняшний день судебные споры по купле-продаже акций касаются следующих вопросов:

– существенные условия договора купли-продажи акций

– заключение предварительного договора купли-продажи акций

– купля-продажа обществом размещенных им акций

– договоры купли-продажи акций с различной спецификой

– передаточное распоряжение как документ, подтверждающий совершение сделки купли-продажи акций

– сделка купли-продажи акций, исполненная в части оплаты, без внесения записи на лицевых счетах

– применение к договору купли-продажи бездокументарных акций положений ст. 491 ГК РФ о сохранении права собственности за продавцом

– возможность применения норм о некачественности товара к договору купли-продажи акций

1. Существенные условия договора купли-продажи акций

Основные применимые нормы:

– ст. ст. 454, 455 ГК РФ;

– абз. 3 п. 3 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее – Закон об акционерных обществах).

В соответствии со ст. 454 ГК РФ к купле-продаже ценных бумаг применяются правила, предусмотренные § 1 гл. 30 ГК РФ, т.е. общие положения о купле-продаже, если законом не установлены специальные правила их купли-продажи. Согласно ст. ст. 454, 455 ГК РФ существенным условием договора купли-продажи является условие о товаре.

Таким образом, не совсем ясно, установлены ли законодательством иные существенные условия договора купли-продажи акций.

1.1. Вывод из судебной практики: Существенным условием договора купли-продажи акций является условие о товаре, которое считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.

Суды исходят из того, что законодатель не предусмотрел специальных правил, регулирующих согласование предмета договора купли-продажи ценных бумаг, поэтому к такому договору применяются общие правила договора купли-продажи, и условие о товаре в договоре купли-продажи акций считается согласованным, если определено наименование и количество товара.

Судебная практика:

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2011 по делу N А82-6149/2010

Источник: https://legascom.ru/sud-pr/193-korp-spor/729-sdelki-s-akciyami

Если умер владелец акций, какой порядок действий его наследников?

Что будет с акциями, если предприятие перейдет с ОАО на ЗАО?

Согласно пункту 3 статьи 1176 Гражданского кодекса РФ «в состав наследства участника акционерного общества входят принадлежащие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками этого общества».

Срок принятия наследства установлен статьей 1154 ГК РФ – 6 месяцев со дня открытия наследства, а в случае, когда наследство открывается в день предполагаемой гибели гражданина, наследство можно принять в течение 6 месяцев, с даты вступления в законную силу решения о признании гражданина умершим.

В соответствии со статьей 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

Поэтапный порядок действий наследника при смерти акционера.

1. В соответствии со статьей 1162 ГК РФ наследник (наследники) умершего лица-собственника акций обращаются к нотариусу по месту открытия наследства (последнее место жительства умершего) с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследнику (наследникам) в любое время по истечении 6 месяцев, кроме случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения 6 месяцев, если имеют место условия, предусмотренные п.

2 статьи 1163 ГК РФ: если имеются достоверные сведения о том, что кроме лиц, которые обратились за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.

2.

Для получения сведений о ценных бумагах, которые числятся на лицевом счету умершего, нотариус направляет специализированному регистратору, осуществляющему ведение и хранение реестра ценных бумаг Акционерного общества-эмитента, запрос на выписку (справку) с лицевого счета умершего собственника акций (Сведения о регистраторе АО содержатся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, который находится в открытом доступе на официальном сайте МИФНС по ссылке: https://egrul.nalog.ru . Представляется целесообразным наследникам (наследнику), до обращения к нотариусу, получить информацию о регистраторе общества и его фактическом адресе места нахождения/почтовом адресе с помощью запроса в сети интернет). Запрос нотариуса может быть отправлен нотариусом регистратору почтой РФ либо предоставлен регистратору наследником (представителем). Справка (выписка) с лицевого счета умершего лица будет выдана наследнику (представителю) только в том случае, если в запросе есть указание на то, что ответ может быть передан наследнику (представителю) на руки.

3. После получения ответа на запрос, нотариус устанавливает наследство и выдает наследнику (наследникам) свидетельство о праве на наследство, устанавливающее право собственности наследника (наследников) на ценные бумаги. Согласно п. 4.

1 раздела IV Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.

2012 N 12-6/пз-н “Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров” в общем собрании акционеров могут принимать участие лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

4. Список документов, которые наследнику (наследникам) необходимо предоставить реестродержателю, для внесения в реестр записи о переходе прав на ценные бумаги обозначен в пункте 7.3.2 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 02.10.1997 года № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»:

– подлинник свидетельства о праве на наследство или его копия, удостоверенная нотариально (документ передается регистратору);

– документ, удостоверяющий личность гражданина, предоставившего документы регистратору (предоставляется регистратору для ознакомления);

– подлинник документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, или его копия, оформленная нотариально (данный документ передается регистратору);

– сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, если наследуемые ценные бумаги были выпущены в документарной форме (сертификаты передаются регистратору).

– наследником (наследниками) должна быть передана анкета-заявление на открытие лицевого счета зарегистрированного лица (при открытии счета совместного владения – анкета совместного владения).

При вступлении в права наследника по решению суда, регистратору также необходимо предоставить:

– копию решения суда, вступившего в законную силу, заверение которой оформлено нотариусом.

– исполнительный лист.

Документы могут быть направлены почтой РФ (подпись наследника в анкете-заявлении в этом случае должна быть оформлена нотариально) либо передана представителем наследника (на представителя должна быть оформлена нотариальная доверенность и подпись наследника в анкете-заявлении также должна быть заверена нотариально).

На практике, нотариус часто указывает не определенное количество акций в свидетельстве о праве на наследство, а доли наследников. В этой ситуации, регистратор открывает наследникам счет совместного владения и таким счетом наследники могут распоряжаться только все вместе.

Далее совладельцы могут оформить раздел ценных бумаг, которыми владеют совместно.

Для этого совладельцы все вместе обращаются к регистратору с соглашением о разделе имущества и каждый предоставляет регистратору: анкету-заявление на открытие лицевого счета зарегистрированного лица, передаточное распоряжение.

Если наследником пропущен срок открытия наследства, согласно статье 1155 ГК РФ суд может по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства либо пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Акционерное общество-эмитент либо специализированный регистратор, может обратиться к нотариусу для открытия наследства, если акционерному обществу или регистратору стало известно о факте смерти гражданина либо о признании его умершим, и наследники умершего собственника ценных бумаг отсутствуют. Нотариус обязан принять меры по извещению об открытии наследства тех наследников, по которым у нотариуса имеется информация об адресе места жительства или о месте работы.

Если наследники ценных бумаг отсутствуют, либо все наследники умершего акционера отказались от принятия наследства, либо никто из наследников не имеет права наследовать в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации?

Перечень случаев, в которых ценные бумаги считаются выморочным имуществом, определяется статьей 1151 ГК РФ:

– отсутствие наследников и по закону, и по завещанию,

– ни один из наследников не имеет права наследовать,

– все наследники отстранены от наследования,

– ни один из наследников не принял наследства

– все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Выморочное имущество в порядке наследования переходит государству. В соответствии с пунктом 1 статьи 1152ГК РФ для принятия выморочного имущества принятие наследства не требуется. Принятие выморочного имущества является обязанностью государства: отказ от наследства при наследовании выморочного имущества не допустим (статья 1157 ГК РФ).

Согласно пункту 5.35 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», выморочное имущество переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Источник: http://www.alpwind.ru/knowledge/articles/vipusk/414.php

Непростое превращение АО в ООО — PRAVO.UA

Что будет с акциями, если предприятие перейдет с ОАО на ЗАО?

Принятый Закон Украины «Об акционерных обществах» от 17 сентября 2008 года, который обязывает все акционерные общества до 1 мая 2010 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями нового Закона, заставил многих руководителей акционерных обществ пересмотреть свою дальнейшую организационно-правовую форму ведения бизнеса. В связи с этим многие из них принимают решение о преобразовании акционерного общества (АО) в общество с ограниченной (ООО) или общество с дополнительной ответственностью (ОДО).

Учитывая особую актуальность данной темы, ниже рассмотрим основные проблемы, которые могут ожидать руководителей АО на пути преобразования в ООО или ОДО, а также по возможности предоставим практические советы по решению таких проблем с правовой точки зрения.

АО с количеством акционеров не более 10 лиц может преобразовываться в ООО или ОДО (конечно, на практике, как правило, имеет место преобразования в ООО), а АО с количеством акционеров свыше 10 человек может преобразовываться лишь в ОДО. Такой вывод основывается на разъяснении Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) «Относительно преобразования акционерных обществ в общества с ограниченной ответственностью» № 6 от 21 мая 2010 года.

Следующим принципом преобразования является сохранение того же размера уставного капитала ООО (ОДО), который имело АО до преобразования. Это установлено пунктами 6, 7 раздела I Порядка отмены регистрации выпусков акций и аннулирования свидетельств о регистрации выпуска акций, утвержденного решением ГКЦБФР № 222 от 30 декабря 1998 года.

Преобразование АО в ООО (ОДО) должно осуществляться таким образом, чтобы размер долей в процентах каждого акционера АО равнялся размеру его доли в процентах в уставном капитале ООО (ОДО) (письмо Государственного комитета по вопросам предпринимательства и регуляторной политики № 5553 от 14 мая 2009 года).

АО, принявшее решение о преобразовании в ООО (ОДО), обязано осуществить оценку и выкуп акций у акционеров, которые не али за принятие такого решения и обратились к АО с письменным заявлением. Выкуп акций осуществляется по договорной цене, но не ниже номинальной стоимости. На практике выкуп акций у акционеров АО осуществляет именно по номинальной стоимости акций.

В случае если АО будет принимать решение о преобразовании в ООО (ОДО) после 1 мая 2010 года, то есть после того, как все АО обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах», такое АО обязано выкупить акции у акционеров по рыночной стоимости, которая будет определяться в соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности».

На практике при преобразовании АО в ООО (ОДО) возникает проблема с «мертвыми» акционерами, а именно вопрос, включать ли их в состав участников будущего ООО (ОДО).

К «мертвым» акционерам можно отнести лиц, которые умерли, но их правопреемники не оформили свои права на акции; выехавших за границу; на протяжении многих лет не принимавших участия в общих собраниях и фактически утративших связь с АО.

Мы считаем, что проблему с «мертвыми» акционерами при преобразовании АО в ООО (ОДО) можно решить, если следовать рекомендациям, изложенным в письме Государственного комитета по вопросам предпринимательства и регуляторной политики № 5233 от 7 мая 2009 года.

В соответствии с данными рекомендациями считаем возможным суммарную долю надлежащих «мертвым» акционерам акций в уставном капитале АО закреплять за самим ООО (ОДО), что будет отображаться в уставе ООО (ОДО). Вышеупомянутая доля отображается в передаточном акте как задолженность ООО (ОДО) перед акционерами.

Рекомендуем также на общем собрании АО, где решается вопрос о преобразовании, утверждать Положение о преобразовании АО в ООО (ОДО), в котором предусматривать, в частности, порядок выплаты таким «мертвым» акционерам или их правопреемникам в случае их обращения к АО после завершения процедуры преобразования компенсации стоимости надлежащих им акций.

Из вышеупомянутого письма также следует то обстоятельство, что АО после принятия на общем собрании решения о преобразовании обязано прислать каждому акционеру, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг, письменное обязательство об обмене принадлежащих такому акционеру акций на долю в уставном капитале будущего ООО (ОДО).

Другая практическая проблема при преобразовании АО в ООО (ОДО) может возникнуть при подписании устава ООО (ОДО).

Дело в том, что в соответствии с частью 5 статьи 8 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей» учредительные документы юридического лица, а также изменения в них излагаются письменно, прошиваются, нумеруются и подписываются учредителями (участниками) или уполномоченными лицами, если законом не установлен другой порядок их утверждения. Поэтому на практике может возникнуть ситуация, когда всех участников вновь созданного ООО (ОДО) физически нельзя будет собрать у нотариуса для подписания устава.

Государственный комитет по вопросам предпринимательства и регуляторной политики в письме № 7515 от 14 апреля 2010 года указал, что устав ООО, которое создается в результате реорганизации путем преобразования АО, принятый учредительным собранием этого общества, может подписываться уполномоченным лицом при условии предоставления ему от имени учредительного собрания участников ООО права подписи устава и наличия доверенности, оформленной соответствующим образом на основании решения учредительного собрания.

В таком порядке двигаться советуем и мы, а также предусматривать отдельным вопросом повестки дня учредительного собрания ООО (ОДО) предоставление полномочия отдельному участнику подписать устав ООО (ОДО) от имени всех участников, принимающих участие в учредительном собрании.

Отдельно хотим обратить внимание на риски, с которыми может столкнуться ООО (ОДО) после завершения процедуры преобразования.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 151 Гражданского кодекса Украины (ГК) участники ОДО несут дополнительную (субсидиарную) ответственность по его обязательствам своим имуществом в размере, который устанавливается уставом общества и для всех участников является одинаково кратным стоимости внесенного каждым участником вклада.

При проведении учредительного собрания участников ОДО, на котором будет утверждаться устав общества, самим участникам следует определить в уставе свой размер «дополнительной» ответственности.

Другим риском для реорганизованного ООО (ОДО) является возможность выхода его участника, что влечет за собой правовые последствия, предусмотренные частью 2 статьи 148 ГК.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 148 ГК участник, который выходит из ООО, имеет право получить стоимость части имущества, пропорциональную его доле в уставном капитале.

Порядок и способ определения стоимости части имущества, пропорциональной доле участника в уставном фонде, а также порядок и сроки ее выплаты устанавливаются уставом и законом.

Согласно пункту 30 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 13 от 24 октября 2008 года «О практике рассмотрения судами корпоративных споров», при определении порядка и способа исчисления стоимости части имущества общества и части прибыли, которую имеет право получить участник при выходе (исключении) из ООО (ОДО), а также порядка и сроков их выплаты хозяйственные суды должны применять соответствующие положения учредительных документов общества.

В случае неурегулирования в учредительных документах стоимость части имущества общества, подлежащая выплате, должна соответствовать стоимости чистых активов общества, что определяется в порядке, установленном законодательством, пропорционально его доле в уставном капитале общества на основании баланса, составленного на дату выхода (исключения).

Учитывая изложенное, рекомендуем в уставах ООО (ОДО) предусматривать, что стоимость части имущества, которую имеет право получить участник ООО (ОДО) при выходе из него, исчисляется исходя из балансовой стоимости такого имущества. Балансовая стоимость имущества ООО (ОДО) в подавляющем большинстве случаев значительно ниже его рыночной стоимости, что позволяет минимизировать риски, связанные с выходом участника ООО (ОДО).

Еще одним риском при создании реорганизованного ООО (ОДО) является переоформление права постоянного пользования землей в случае, когда вновь созданное ООО (ОДО) не относится к субъектам, которым в соответствии со статьей 92 Земельного кодекса Украины (ЗК) земля может предоставляться в постоянное пользование.

Позиция Государственного комитета по земельным ресурсам относительно переоформления права постоянного пользования приведена в его письмах № 20982/17/4-09 от 27 ноября 2009 года и № 6-7-726/409 от 16 мая 2006 года.

Так, в частности, Комитет считает, что в соответствии со статьей 141 ЗК право постоянного пользования землей прекращается в случае прекращения деятельности государственных или коммунальных предприятий, учреждений и организаций и в порядке правопреемства к реорганизованным юридическим лицам не переходит, а возникает на общих основаниях.

Поэтому, по его мнению, в случае изменения организационно-правовой формы общества оно обязано переоформить право постоянного пользования на право аренды или право собственности.

Вывод о невозможности переоформления права постоянного пользования землей реорганизованными юридическими лицами следует также из материалов судебной практики.

Так, в частности, Высшим хозяйственным судом Украины в постановлении от 1 июня 2010 года по делу № 11/49-04 (8/7903) высказана такая правовая позиция:

«В соответствии со статьей 108 ГК Украины в случае преобразования к новому юридическому лицу переходит все имущество, все права и обязанности предыдущего юридического лица (аналогичная статья 37 ГК УССР). Но речь идет о гражданских правоотношениях, а не земельных.

Земельный кодекс Украины в редакции от 13 марта 1992 года и Земельный кодекс Украины в редакции от 25 октября 2001 года не предусматривают никаких исключительных оснований для обретения права пользования земельными участками правопреемниками бывших землепользователей.

В соответствии со статьей 19 ЗК Украины (в редакции от 13 марта 1992 года) и статьей 123 ЗК Украины

(в редакции от 25 октября 2001 года) предоставление земельных участков юридическим лицам в пользование осуществляется на основании решений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по проектам отвода этих участков.

Право пользования земельным участком прекращается, в случае прекращения деятельности предприятия (статья 27 ЗК Украины в редакции от 13 марта 1992 года).

Статьей 37 действовавшего в то время ГК УССР и действовавшей в то время статьей 34 Закона Украины «О предприятиях на Украине» устанавливалось, что юридическое лицо прекращает свою деятельность путем ликвидации или реорганизации (преобразования).

Учитывая изложенное, преобразование государственного предприятия в ОАО является юридическим фактом для прекращения его права на пользование земельным участком (постановление Верховного Суда Украины от 21 января 2002 года по делу по иску ОАО «Промсвязь» к Киевскому городскому совету).

Автоматическое переоформление прав землепользования действующим законодательством не предусмотрено».

Таким образом, идеальным вариантом для преобразования АО в ООО (ОДО) является ситуация, когда основной пакет акций АО (90 % и более) сосредоточен в руках одного акционера или членов его семьи и такое АО владеет землей на праве аренды или праве собственности.

Учитывая все вышеизложенное, руководителям АО необходимо взвесить все плюсы и минусы для принятия решения о преобразовании АО в ООО (ОДО).

КОЛТОНЮК Юрий — адвокат, г. Луцк,

СТОРОЖУК Андрей — юрист, г. Луцк

Источник: https://pravo.ua/articles/neprostoe-prevrashhenie-ao-v-ooo/

Как заработать на акциях? Что делать с акциями компаний? в 2020 году

Что будет с акциями, если предприятие перейдет с ОАО на ЗАО?

Дело в том, что большинство из нас получило свои ценные бумаги в лихие 90-е. Тогда это был период тотальной приватизации, когда предприятия-гиганты продавались за гроши, а большей части населения раздавались ваучеры – приватизационные сертификаты.

В те времена они считались ничего не значащими бумажками, и были либо проданы перекупщикам, либо обменивались на акции – на то время – по сути такие же ничего не значащие фантики. Те, кто продал свои ваучеры на заре эры приватизации, хоть и получили крохи, но все же это были реальные деньги.

Те, кто решили обождать, до сих пор ждут своего часа, оставляя пылится в комодах сертификаты о праве собственности. Кто-то, устав ждать наступление эры развитого капитализма, продал свои паи или обменял их на какие-то товары.

Ну а что же делать остальным, не пожелавшись расстаться с акциями задешево? Наступит ли их час?

Ответить на сей вопрос не так-то и просто. Воспользоваться своим правом и продать акции – большая морока для миноритариев, ведь в Украине до сих пор нет цивилизованного рынка ценных бумаг, где известна их цена и есть возможность их продать по этой цене. Не проявляют должной активности в остаивании своих прав и сами акционеры.

Ведь зачастую это не профессиональные рантье, а бывшие работники советских заводов, получавшие акции в качестве зарплаты или для тихой приватизации предприятия его топ-менеджментом. Львиная доля таких заводов сейчас является ЗАО, поэтому на них ограничен оборот акций.

Акционер не имеет права продать свои акции третьим лицам, не предложив их членам ЗАО. Мажоритарии этим пользуются, предлагая выкупать акции по цене чуть выше номинала, что конечно, не устривиает миноритариев.

Именно такие случаи и притягивают рейдеров, которые готовы предложить большие деньги за акции, соблазняя тем самым работников предприятия продать свою долю не взирая на корпоративную солидарность.

Что же касается дивидендов, то говорить об их выплате, к сожалению, не приходится. Зачастую, реальные владельцы предприятий не желают делится прибылью и пользуясь преимуществом, голосуют за направление прибыли на развитие предприятия.

Впрочем, если миноритариев много, то они могут повлиять на принятие решения на собрании акционеров, особенно если на нем принято кумулятивное ание, которое позволяет приплюсовывать голоса и принимать решения. Практика показывает – если акционеры действуют сообща, то вполне способны повлиять на решение о выплате дивидендов.

Впрочем, если на руках привелигированные акции, то на собрания можно не ходить, так как дивиденды на такие акции перечисляются в любом случае – правда в обмен на неучастие в управлении акционерным обществом.

О налогообложении дивидендов читайте в статье.

Акционеры, которые обладают неперсонифицированными акциями, могут передать их в управление трастовой или инвестиционной компании на некоторый срок.

Берут в аренду акции как правило на срок от года и более. Стоимость аренды – 50% и более от суммы номинала акции.

Для этого составляется договор аренды, что дает возможность третьим лицам выступать доверенным лицом и ать на свое усмотрение.

Если же владелец акции хочет получить более существенные деньги, то тогда ему прямой путь продавать свои бумажные активы. И тут возникает вопрос – кому продать и за сколько.

Проще обстоят дела у тех, кто состоит в открытом акционерном обществе (ОАО), поскольку такие совладельцы имеют право продать свой пай кому угодно. К примеру, обратившись к другим акционерам, в инвестиционную компанию, занимающуюся скупкой акций, либо продав их на бирже.

Продать акции другим акционерам либо самому предприятию не сложно, однако не факт, что тут удастся получить заслуженную цену. Поэтому для начала стоит узнать хотя бы рыночную стоимость акций.

Конечно, в нашей стране это сделать не так-то просто ввиду непрозрачности фондового рынка и большого количества спекуляций.

Порядок наследования акций описан в статье.

Однако узнать приблизительную цену все же возможно. Если ценная бумага есть в листинге или биржевом списке ПФТС (www.pfts.ua) или другой фондовой биржи, то можно просмотреть ее последний курс на сайте. Безусловно, продать бумагу по биржевому курсу другим акционерам практически нереально, но здесь будет хоть какой-то ориентир. В идеале – продать акции в 60-70% от биржевого курса на продажу.

Если акционеры не сговорчивы, а инвесткомпания предлагает слишком мало денег, можно попытаться продать их самому.

К примеру, в интернете на финансовых сайтах множество форумов с предложениями продать-купить акции. Если акции действительно ценные, то можно продать их по достаточно выгодной стоимости.

Если же держатель акций хочет выжать максимум со своих ценных бумаг, то тогда ему стоит обратится на биржу.

Выгодней будет иметь дело только с брокером-членом биржи, который выставит ваши акции на продажу за определенную комиссию. Тут уже все будет зависеть от того, как вы договоритесь. После того, как компания выставит акции на биржу, они могут быть куплены по достаточно выгодной цене всего за один день.

Однако если рынок находится в состоянии падения, то за акции можно получить значительно меньше, чем день или два назад. Поэтому все же стоит узнать, как вела себя эта бумага в последнее время, не находится ли она в состоянии стремительного падения.

В таком случае либо стоит обождать, либо соглашаться на ту цену, какая есть.

Продавать акции на бирже стоит лишь в том случае, если бумага ликвидная, то есть по ней проходят частые операции купли-продажи и за них можно постоянно выручить деньги.

Многое зависит от того, насколько весомый у вас портфель этих акций. Чем больше акций, тем больше выгоды, но больше рисков.

Ведь в случае неудачи можно продать бумаги за намного меньшие деньги, да еще потратиться на брокеров.

Поэтому биржу выбирают состоятельные акционеры, знающие толк в фондовом рынке, его плюсах и минусах.

Как еще можно полезно воспользоваться своими акциями? Можно попытаться взять под их залог кредит или расплатится за какой-то товар. Конечно под такой залог надо будет найти нужного покупателя, а это дополнительное время.

К примеру, можно оформить займ денег у акционеров ОАО, они ведь знают толк в этих ценных бумагах, поэтому смогут прокредитовать.

То же самое может сделать и руководство ОАО, к примеру дать кредит на закупку новой техники или солярку для сбора урожая.

Что же касается банка, то здесь ситуация сложнее. Финансисты должны оценить стоимость залога, а акции считаются достаточно низколиквидным имуществом, особенно в украинских реалиях. Поэтому у акционеров весьма небольшие шансы на кредит в банке под залог своих ценных бумаг.

Конечно, акции можно в конце концов подарить или оставить в наследство. Но сам процесс нотариального оформления такого дара настолько затруднительный и хлопотный, что вряд ли будет интересен как дарителю, так и получателю дара.

Ведь сторонам нужно переоформить документы, подать заявки регистратору, чтобы он переоформил права на акции. Для этого определенный документ подписывает нотариус.

Словом, все сопутствующие затраты будут стоить денег и времени, так что тем, кто имеет небольшие пакеты акций, лучше перевести акции в денежную форму, и уж потом дарить.

Наконец, держатель акций может просто подождать. Авось через лет 10 акции какого-нибудь Цурюпинского хлодокомбината будут стоить огромных денег? Для этого стоит позаботиться о том, чтобы акции хранились в надежном месте. В идеале, нужно перевести акции в бездокументарную форму, написав соответвующее обращение к банку-хранителю.

Далее следует оформить с каким-нибудь респектабельным банком соглашение о хранении и обслуживании акций, что будет заверено депозитарной распиской. В таком случае банк будет подтверждать Ваше право собственности на ценную бумагу, и она будет защищена от поглощений и анулирования.

Конечно, хорошо бы иметь депозитарные расписки от Bank of New York, но на худой конец, сойдут и подтверждающие документы от украинского банка с хорошей репутацией.

Андрей Золотухин, управляющий директор КУА «Драгон Эссет Менеджмент»:

Как правило, все более или менее ликвидные акции уже скуплены у физических лиц. Именно они сейчас и торгуются на ПФТС. На руках же у населения могли остаться либо неликвидные акции, которые не торгуются на организованных площадках, либо ценные бумаги уже обанкротившихся или близких к этому предприятий. Однако даже среди этих «мусорных» бумаг можно найти жемчужину.

Для этого необходимо выяснить торгуются ли бумаги компании на ПФТС, платит ли она налоги и дивиденды своим акционерам. Если да, то на сегодняшний день их лучше попридержать и продать через год-полтора, когда они смогут принести неплохую прибыль. Дело в том, что цена акций на сегодняшний день сильно занижена из-за мирового финансового кризиса.

Если же компания не торгуется на ПФТС, то можно попытаться выйти на ее главных акционеров и предложить выкупить акции.

У меня, например, в свое время были на руках акции одного закрытого общества. Главные акционеры сами нашли меня и выкупили бумаги по хорошей цене. Это доказывает тот факт, что если бумага действительно ценная, то покупатель найдет ее владельца сам.

Простобанк Консалтинг

Источник: Prostobank.ua

Обновление: 01.2020

  • Что такое litecoin и как на нем заработать?

  • Что такое токен на блокчейне

  • Что такое смарт-контракт?

  • Как выбрать электронный кошелек для криптовалюты

  • Форекс в Украине для начинающих

  • Что такое ripple и можно ли на нем заработать?

  • Что такое эфириум (ethereum) и как на нем заработать

  • Памятные монеты НБУ: кто и зачем их приобретает?

  • Инвестиции в недвижимость

  • Интернет трейдинг для начинающих

  • 23 места, где можно найти своего первого инвестора

  • Краудфандинг: десять базовых шагов для получения средств на старт бизнеса

  • Как выбрать ПИФ для инвестирования средств

  • Эстетические вложения: кому будут интересны инвестиционные монеты

  • Расширенные перспективы: как стать миноритарным акционером

  • 10 способов выгодно вложить накопленные сбережения

  • Хедж-фонды: доходные и рискованные

  • Индексные фонды в Украине

  • Фондовый рынок: как заработать на акциях?

Источник: https://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/investitsii/stati/kak_poluchit_pribyl_ot_svoih_aktsiy

Ветка права
Добавить комментарий